Основания возникновения наследования по завещанию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Основания возникновения наследования по завещанию». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Случаи оспаривания завещания или признания его недействительным вовсе не являются редкостью. Подобное происходит, когда заинтересованные лица (родственники) недовольны волеизъявлением усопшего и/или имеют основания считать, что с завещанием «что-то нечисто».

Недействительность завещания

Основанием для признания завещания недействительным могут служить:

  • Доказанный факт того, что завещание было составлено под действием угроз, обмана, насилия физического, либо психологического
  • Недееспособность составителя завещания в момент его написания. Причиной временной недееспособности (расстройства рассудка) могут быть тяжелая болезнь, особенно нервная или психическая, воздействие алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов.
  • Формальные нарушения при составлении документа: отсутствие даты и/или подписи, отсутствие нотариальной отметки, заверение лицом, не имеющим на это права.

Когда можно получить наследство после смерти?

Срок получения наследства одинаков при обоих видах наследования – по закону и по завещанию. Он составляет 6 месяцев, а для детей, родившихся после смерти завещатели или наследодателя – столько, сколько им нужно времени, чтобы появиться на свет.

Первоочередная задача – подтвердить свое право наследования. Для этого необходимо предъявить завещание, либо документы о родственной связи.

В течение полугода после смерти наследодателя актуальные наследники должны написать заявление о том, что принимают наследство, либо фактически вступить во владение им. Например, семья завещателя, может продолжать жить в унаследованной квартире, пользоваться унаследованной дачей, ездить на унаследованной машине, оплачивать счета и ремонт.

Кроме того, следует оплатить государственную пошлину на наследство (о ее размере мы расскажем ниже).

Когда полгода истекут, все наследники, указанные в завещании и принявшие наследство, получат свидетельства о наследстве

Обстоятельства жизни каждой семьи индивидуальны, поэтому бывают случаи, когда один из наследников, или даже единственный наследник не успевает уложиться в положенный срок. Пока не истек год со дня смерти завещателя, восстановить пропущенный срок можно через суд. Требуется подать иск и доказать суду, что срок был пропущен по уважительной причине. Уважительность причин требует документального доказательства (нахождение в другой стране, тяжелая болезнь и т.д.). Если же после открытия наследства прошло больше года – суд иск не примет.

Однако есть один способ получить свою часть наследства даже, если все сроки безнадежно пропущены. Он заключается в проявлении доброй воли остальных наследников. Если наследники, вовремя оформившие все права, и уже разделившие наследство между собой не возражают против «справедливого передела», они оформляют свое согласие письменно и передают его нотариусу. На основании этого документа нотариус аннулирует прежние свидетельства о наследстве и выдает новые, включая в число наследников «опоздавшего».

Понятие наследования и наследственного права и их значение

Конституцией 1993г. провозглашена свобода частной собственности и свобода завещаний. Однако отношения собственности традиционно регулируются гражданским законодательством. Первая часть Гражданского кодекса 1994 года содержит раздел II «Право собственности и другие вещные права», однако в нём не содержатся положения о наследовании. При наследовании происходит переход всех прав и обязанностей умершего лица к другим лицам в полном объёме, а не только вещных прав.

В порядке наследования переходят и обязательственные права, в связи с этим обстоятельством раздел «Наследственное право» традиционно для отечественного гражданского права следует после отдельных видов обязательств. Вместе с тем Гражданский кодекс 1964 года давно не соответствовал ни иным законодательным актам (прежде всего Конституции и Гражданскому кодексу 1994 года), ни правовым реалиям, существовала острая необходимость в создании нового наследственного законодательства. В 1997 году на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания РФ был внесён проект третьей части Гражданского кодекса РФ, включающий нормы о наследовании. Третья часть Гражданского кодекса, содержащая раздел V «Наследственное право» была принята Государственной Думой 1 ноября 2001 года, подписана Президентом РФ 26 ноября 2001 года и вступила в действие с 1 марта 2002 года.

Время и место открытия наследства

В соответствии со ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства признаётся день смерти наследодателя. При объявлении лица умершим в судебном порядке днём смерти и, соответственно, временем открытия наследства признаётся день вступления в законную силу решения суда (10 дней со дня вынесения решения судом в окончательной форме). В некоторых случаях в решении суда может быть указана конкретная дата предполагаемой смерти (при наличии обстоятельств, угрожающих гибелью). В последнем случае временем открытия наследства признаётся день предполагаемой гибели. Для определения времени открытия наследства имеет значение только день смерти, но не час.

Читайте также:  Что сдавать в статистику в 2023 году ИП

В связи с этим, если лица умирают в течение одних календарных суток, но в разное время, то считается, что они умерли одновременно, при этом наследство после каждого из них открывается отдельно, и они друг после друга не наследуют.

Время открытия наследства имеет очень большое значение в связи с тем, что именно с этого времени начинает исчисляться срок для принятия наследства. Точно время открытия наследства определяется по дате, указанной в свидетельстве о смерти, а если в нём указан только месяц или год, то днём открытия наследства признаётся соответственно последний день месяца или 31 декабря соответствующего года.

Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя (подтверждается справкой с места жительства, места работы или учёбы, выпиской из домовой книги и другими документами). Если последнее постоянное место жительства неизвестно, то местом открытия наследства является место нахождения имущества наследодателя или основной его части. При возникновения спора местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества или его более ценной части, либо место нахождения наиболее ценной части движимого имущества (учитывается рыночная стоимость имущества).

Место открытия наследства необходимо определить для выбора нотариальной конторы, в которой будет оформляться соответствующее наследственное дело. Именно по месту открытия наследства наследники должны подавать заявления о принятии наследства и об отказе от наследства, об охране наследства, а кредиторы предъявлять претензии по долгам наследодателя. Сегодня оформлением наследственных прав занимаются только государственные нотариальные конторы по месту открытия наследства, а в местностях, где отсутствуют государственные нотариальные конторы, их функции передаются частнопрактикующим нотариусам на основании специального распоряжения соответствующей нотариальной палаты субъекта РФ и регионального органа Министерства юстиции РФ ( как это имеет место на территории всей Ростовской области).

В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).

Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.

Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.

В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.

Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.

Принятие наследства по завещанию

Если закон сам очерчивает круг родственников которым достанется имущество умершего и даже определяет равность долей, то гражданин, по своему личному желанию, может изменить указанный порядок и самостоятельно решить кому и что достанется.

Завещание — это распорядительный документ, по факту, односторонняя сделка, в отношении собственности лица на случай смерти. Гражданин имеет право оставить все свое имущество любому лицу, независимо от родственных уз.

ВажноРаспорядительным документом, завещатель может не только оставить свою собственность кому угодно, но и лишить одного или всех законных наследников правопреемства в отношении своего имущества.

Не будет действительной воля лица о лишении прав наследования следующих лиц:

  • детей, не достигших 18 лет, или достигших но не трудоспособных;
  • не трудоспособных родителей и супруга.

Обязательных наследников, невозможно обделить имуществом. Ни по завещательному, ни по законному основанию принятия наследства. В любом случае, они получат половину того, что им причиталось бы в законном порядке. У завещателя есть право отменять, изменять, составлять новый документ, так как он вступает в силу только после смерти наследодателя.

Читайте также:  Пенсия на ребенка инвалида в 2023 с апреля

Завещание относится к сделкам, которые необходимо совершать самостоятельно, без представителей. Распоряжаться личным имуществом может только дееспособный гражданин. Совместно такой документ не составляется даже супругами, у которых есть общая собственность.

Удобство документа в том, что посредством раннее выраженного желания, предотвращаются споры между претендентами на имущество. Распорядитель имеет право не мотивировать свое решение.

Основания для наследования по закону

№ п/п Основание
1 Завещание отсутствует
2 Волеизъявление признано недействительным
3 Наследники по распоряжению умерли
4 Получатели по волеизъявлению оформили отказ
5 Волеизъявление не охватывает весь перечень наследственного собственности

Для полноты картины ещё раз обратим внимание на специфику наследования по праву представления. Ещё раз напомним, что это право представляет собой так называемую передачу доли наследника по закону, который умер до момента открытия наследства, его наследникам.
Наследование по праву представления может возникнуть только в случаях, которые установлены законом. На данный момент Гражданский кодекс устанавливает 3 случая, при которых может возникнуть такое право, и наследниками по праву представления могут быть следующие категории лиц:

  • внуки наследодателя и их потомки;
  • племянники и племянницы наследодателя;
  • двоюродные братья и сёстры наследодателя.

Особенности наследования супругом

Если при вступлении в брак не был составлен брачный контракт, то по умолчанию считается, что совместно нажитым имуществом супруги владеют поровну. На это указывает ст. 34 СК (Семейного кодекса) РФ, некоторые исключения оговорены в ст. 36 СК РФ. Следовательно, после смерти одного из них половина будет считаться принадлежащей оставшемуся в живых. Вторую половину унаследуют преемники первой очереди, к которым также относится и супруг.

Право выделить свою долю из совместного имущества не умаляет возможность вдовца/вдовы претендовать на ту часть, которую он может получить в наследство по закону (ст. 1150 ГК РФ) от скончавшегося супруга.

Нормы, указанные в ст. 1150 ГК РФ, касаются только общего имущества, нажитого в процессе совместной жизни. Они ни в коем случае не относятся к имуществу, принадлежащему одному из супругов (полученному до брака, в дар или другими способами, предусмотренными законом).

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В связи с развитием рыночных правоотношений наследственное право приобретает все большую значимость. Становление наследственного права России происходило в несколько этапов. Первым этапом считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», в соответствии с которым имущество умершего являлось трудовой собственностью. Декретом устанавливалось ограничение стоимости имущество, которое может быть передано в наследство. Стоимость данного имущества не должна была превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследодателя могли получить лица, строго оговоренные в законе (супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помощи введения Декрета представлялось ограничить возможность наследования имущества умершего, а в дальнейшем упразднить институт наследования. Это обусловливалось отсутствием частной собственности в принципе.

Читайте также:  Замена водосчетчиков в 2023 году

Вторым этапом развития наследственного права принято считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым был изменен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетрудоспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти). С принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, которым ограничивался установленный законом круг наследников, завещателю предоставлялось право лишить всех наследников наследства, при этом все имущество отходило государству. Приращение наследственной доли наследуемого имущества не допускалось.

Существенные изменения в наследственное законодательство были внесены уже через пять лет. Они знаменовали наступление третьего этапа развития наследственного права. Посредством внесения изменений был отменен предельный размер наследования, введено прогрессивное налогообложение, расширен круг наследников (наследниками могли быть также усыновленные дети), впервые разрешено завещать свое имущество не только физическим лицам, но и государству, государственным учреждениям, общественным организациям, введено понятие обязательной доли определенной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права связан с окончанием Великой Отечественной войны. Теперь наследование было возможно только при определенных условиях: супруги должны были быть зарегистрированы в браке, иждивенцы для получения обязательной наследственной доли должны проживать с умершим не менее одного года до его смерти, установлены очереди наследования, наследниками признавались внуки и правнуки, увеличился размер обязательной доли. Если на момент открытия наследства не имелось ни одного наследника по закону, разрешалось завещать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наследственное право получило в нормах Основ гражданского законодательства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР от 11 июня 1964 г. На сегодняшний день Конституция РФ закрепляет лишь гарантию на наследование, более конкретные нормы, касающиеся наследственного права, закреплены в ГК РФ.

Основные отличия между правилами наследования по закону и по завещанию — таблица

Рассмотрим основные различия в наследовании по закону и по завещанию. Для наглядности приведем в виде таблицы:

Критерий сравнения

Наследование по завещанию

Наследование по закону

Требования к наследодателю

Полная дееспособность

Нет

Круг наследников

Не ограничен (любые физические и юридические лица, государство, в том числе иностранное, субъекты РФ)

Установлен законом

Доли наследников

Определяются завещанием

Равны (все наследники по закону наследуют имущество в равных долях)

Что такое основания наследования

Суть наследования в том, что гражданин, который обладает собственностью, имел уверенность, что все его имущество перейдет согласно его воле к указанным им наследникам или же распределится по законодательным нормам. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений.

Прежде всего, при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращаться с требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование. Для этого и ввели такое понятие, как завещание.

Внимание! Основания для наследования — это обстоятельства, благодаря которым происходит передача имущественных прав и обязательств другому лицу. Если гражданин умирает, недвижимость и денежные средства, которые у него были, должны отойти иным лицам, но для этого тоже должно быть основание.

В завещании наследодатель самостоятельно решает, кто и как будет наследовать его имущество. Чтобы получить наследство по завещанию, достаточно написать у нотариуса заявление о согласии на принятие наследства и приложить к нему завещание и свидетельство о смерти наследодателя.

Если наследодатель не оставил завещания, его имущество переходит к наследникам по степени родства. Наследники первой очереди — супруг, дети и родители, второй — братья, сёстры, бабушки и дедушки. Если наследников первой и второй очередей нет или они по какой-то причине отказались от наследства, право наследования переходит следующим образом:

  • дяди и тёти наследодателя;
  • прадедушки и прабабушки;
  • двоюродные внуки и внучки, двоюродные бабушки и дедушки;
  • двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тёти;
  • пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Все о наследовании по завещанию
Читайте по теме: Как оформить наследство?


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *